Наследственное право и наследование имущества: краткая характеристика

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследственное право и наследование имущества: краткая характеристика». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Наследственные права в отечественном праве охранялись всегда. В настоящее время наследственным правоотношениям посвящен разд. V части третьей ГК РФ, нормы которого направлены на установление общих правил наследования (гл. 61 ГК РФ), в том числе по закону (гл. 62 ГК РФ), завещанию (гл. 63 ГК РФ), порядка приобретения наследства (гл. 64 ГК РФ) и наследованию отдельных видов имущества (гл. 65 ГК РФ).

Общая характеристика наследственных правоотношений

Наследственное право является подотраслью гражданского права. Его предметом выступают отношения по переходу прав на имущество умершего лица к другим лицам и осуществлению субъективных наследственных прав. Наследственные права — это права в отношении наследства, заключающиеся в возможности принять наследство, отказаться от него, в том числе в пользу другого наследника или наследников, а также совершения иных действий, не противоречащих закону, завещанию или соглашениям наследников, в том числе связанных с защитой наследственного права.

Значение института наследования невозможно недооценить, поскольку эффективное применение норм наследственного права позволяет не только защитить интересы частных лиц-наследников, по и способствует укреплению института собственности и возможности использования накопленных благ следующими поколениями.

Наследственное правоотношение — это урегулированное нормами гражданского права имущественное отношение, возникающее в момент открытия наследства и прекращающееся в момент возникновения у наследников прав, аналогичных правам наследодателя1.

Правовая природа наследственных правоотношений проявляется в принципах наследственного права, которые применяются при регулировании и разрешении наследственных споров, наряду с общими принципами гражданского права. К таким принципам можно отнести принцип свободы и диспозитивности в осуществлении наследственных права, обусловливающий принцип свободы завещания, и принцип свободы волеизъявления наследников.

Состав наследственного имущества

Наследственное имущество можно разделить на входящие в него субъекты и не входящие в него субъекты. В связи с этим, входить могут:

  • Вещи.
  • Другое имущество, в т.ч. имущественные права и обязанности.

Не могут быть наследственным имуществом права и обязанности личностного характера наследодателя:

  • права на алименты;
  • обязанности по возмещению вреда;
  • личные неимущественные права;
  • иные нематериальные блага.
  • прочее, оговоренное в Кодексе или других законах.

Одной из главных категорий наследства являются вещи, как телесные блага. За свою жизнь человек пользуется различными предметами, приобретая их в собственность.

Пример 2

Например, человек выступает в качестве арендатора (статья 606 ГК РФ).

Именно последняя характеристика может дать вещи определения ее, как наследственного имущества. Доказательством собственности (вещного права) служат соответствующие документы.

Определение 3

Поэтому правильнее говорить, что наследство — имущественные права, которые наследники могут подтвердить документально на день открытия наследства.

В соответствии со статьей 1112 ГК РФ, в состав наследства входят не сами вещи, а права на них.

Особого перечня, где были бы перечислены вещи, которые обязательно входят в состав наследства, нет. Но есть ряд пунктов особо отмеченных ГК РФ. Так на общих основаниях наследуются:

  • Акции (п. 3 статьи 1176).
  • Земельные участки. Здесь подразумевается право собственности, либо право пожизненного наследуемого владения. В зависимости от ситуации при разделе участка учитываются требования соответствующих нормативных актов, в т.ч. о целевом назначении земель (статья 1181 и 1182).
  • Ограниченно оборотоспособные вещи (оружие, яды, наркотические вещества) (статья 1180).
  • Вещи, полученные от государства на льготных условиях (спецтранспорт для инвалидов и другое) (статья 1184).
  • Государственные награды, на которые не распространяется закон Российской Федерации о государственных наградах, знаки отличия, почетные грамоты, памятные значки, в том числе, в составе коллекции (пункт 2 статьи 1185).

РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

  1. Стоимость услуг Исполнителя определяется Онлайн-заказе юридических услуг в соответствии с Прайс-листом. Исполнитель вправе самостоятельно вносить изменения в Прайс-лист. Стоимость оплаченных Заказчиком услуг на основании созданного Онлайн-заказа юридических услуг изменению не подлежит. Стоимость услуг Исполнителя не включает НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
  2. Юридическая услуга предоставляется в полном объеме при условии 100% (стопроцентной) предоплаты Заказчиком.
  3. Оплата юридических услуг производится Заказчиком в российских рублях с использованием банковской карты на веб-сайте Исполнителя после заполнения Онлайн-заказа юридических услуг. Также Заказчик может оплатить услуги Исполнителя с помощью банковской карты в Личном кабинете клиента или иным способом на основании Счета на оплату, размещенного Исполнителем в Личном кабинете клиента.
  4. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента создания Заказчиком Онлайн-заказа юридических услуг. По истечении указанного срока Исполнитель вправе внести изменения в стоимость, состав и сроки оказания услуг.
  5. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.
  6. После проведения Заказчиком предоплаты и зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя настоящий Договор вступает в силу.
  7. Настоящим Исполнитель и Заказчик (в дальнейшем – Стороны) договорились, что в случае, если на момент прекращения или расторжения Договора стоимость оплаченных услуг превышает стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг, то разница между указанными суммами не возвращается, а признается внесенной Заказчиком в счет оплаты (предоплаты) услуг Исполнителя в рамках других (в том числе будущих) договоров. Для возврата указанных денежных средств Заказчик должен направить Исполнителю письменное заявление с указание полных банковских реквизитов расчетного счета.
  1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по настоящему Договору оферты не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, срок исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков. К таким событиям чрезвычайного характера, в частности, относятся: наводнения, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, иные явления природы, эпидемия, пандемия, а также война или военные действия, террористические акты; перепады напряжения в электросети и иные обстоятельства, приведшие к выходу из строя технических средств какой-либо из сторон.
  2. Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно исполнять свои обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении, предположительном сроке действия и прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней) уведомить в письменной форме другую сторону.
  3. В случае спора о времени наступления, сроках действия и окончания обстоятельств непреодолимой силы заключение компетентного органа в месте нахождения соответствующей Стороны будет являться надлежащим и достаточным подтверждением начала, срока действия и окончания указанных обстоятельств.
  4. Неуведомление или несвоевременное уведомление стороны о начале действия обстоятельств непреодолимой силы лишает ее в дальнейшем права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
  5. Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней подряд, то Договор, заключенный на условиях настоящей Оферты, может быть расторгнут по инициативе любой из сторон путем направления в адрес другой стороны письменного уведомления.
  1. Исполнитель соблюдает режим конфиденциальности всей информации, полученной от Заказчика в процессе оказания юридических услуг и уполномоченных им лиц, конфиденциальность личной информации Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
  2. Заказчик уведомлен и соглашается с тем, что он отправляет информацию по незащищенным каналам электронной связи компьютерной сети общего пользования, и Исполнитель не несет ответственность за сохранность информации, передаваемой по таким каналам электронной связи.
  3. Письменная консультация, письменные документы (заявления, письма, жалобы, претензии и иные по запросу Заказчика), подготовленные Исполнителем, высылаются Заказчику на электронный адрес, указанный им в Онлайн-заказе юридических услуг. Заказчик не вправе использовать полученные от Заказчика документы для распространения среди неограниченного круга лиц и публикации на интернет-ресурсах.
  4. Акцептируя настоящую Оферту, Заказчик выражает своё согласие Исполнителю обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место работы и должность, почтовый адрес, домашний, рабочий и мобильный телефоны, адрес электронной почты, иные сведения, предоставленные для оказания услуг, включая сбор систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, для проведения исследований, направленных на улучшение качества услуг Исполнителя, маркетинговых акций, стратегических исследований и для продвижения услуг Исполнителя путём прямых контактов с Заказчиком с помощью различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовую рассылку, электронную почту, информационную сеть Интернет. Заказчик выражает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных с помощью автоматизированных систем управления базами данных и иных программных средств. Заказчик не возражает против передачи Исполнителем своих персональных данных третьим лицам, если это необходимо для реализации настоящего Договора.
  5. Согласие Заказчика на сбор и обработку его персональных данных является бессрочным и может быть отозвано путём направления Исполнителю письменного заявления.

Что такое наследственный договор

Наследственный договор — это «новинка» в оформлении своей воли относительно имущества. Среди отличий от завещания есть главное: необходимо, чтобы наследодатель и наследник оба подписали этот договор. А завещание — личное дело наследодателя. Он может никому не рассказывать о том, что составляет его, и о том, кому и что передает после смерти.

Есть и другие различия. Наследственный договор может содержать любые условия получения наследства. Например, если это предусмотрено договором, сын будет вправе вступить в наследство отца, если ежемесячно отчислял приюту для животных 2500 рублей. Договор начинает действовать с момента его подписания, если это не оговорено отдельно.

То есть платить приюту (или выполнять другие условия) нужно будет сразу, при жизни наследодателя, а вступить в наследство на квартиру можно только после смерти хозяина. Наследственный договор, как и завещание, не отменяет прав на обязательную долю в наследстве, она будет выделена и в этом случае.

Читайте также:  Сколько составляет сумма алиментов с неработающего в 2024 году

Наличие наследственного договора не ограничивает наследодателя в распоряжении имуществом. Он вполне может продать все или часть, и тогда наследник по договору не получит ничего. А если наследник умер раньше, чем наступил момент вступления в наследство, его наследники ничего не получат, потому что права по наследственному договору не передаются. Он действует только между теми, кто его подписал.

Споры о наследстве до суда доведут

По словам члена комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергея Полякова, есть практика признания наследника недостойным, если он умышленно умолчал о наличии других наследников по закону, чем лишил их наследства.

«Вопросы возникают и вокруг такой категории как нетрудоспособные наследники. Здесь важно учесть, что нетрудоспособными сейчас признаются не только инвалиды, но и граждане предпенсионного возраста — женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет. И здесь уже может возникнуть спорная ситуация, когда у умершего, к примеру, есть дети, которые приняли наследство после отца, а отец, не зарегистрировав новый брак, проживал с женщиной, которой на момент его смерти уже исполнилось 55 лет, но она еще не получала пенсию и жила на обеспечении наследодателя. Такая сожительница может признать себя иждивенкой в судебном порядке и также наследовать долю имущества наследодателя», — разъясняет нотариус города Томари Инесса Токарева.

Наследование по закону

В том случае, если наследодателем не было составлено завещания, то наследование осуществляется по закону .

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. При этом наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Всего в законе отмечено восемь очередей наследников:

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети , супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью . Доля умершего супруга в этом имуществе равна половине всего нажитого имущества, входит в состав наследства и переходит к наследникам.

2. Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

3. Наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

4. Наследники четвертой очереди по закону являются прадедушки и прабабушки наследодателя;

5. Наследники пятой очереди по закону являются дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

6. Наследники шестой очереди по закону являются дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

7. Наследники седьмой очереди по закону являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

8. Также выделяют так называемую плавающую очередь. Наследники данной очереди это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Данные лица ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

При отсутствии других наследников по закону, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

При этом необходимо отметить, что существует возможность наследования по праву представления. Наследование по праву представления означает, что место наследника занимает другое лицо, являющееся его наследником. Оно как бы представляет интересы наследника. Это может произойти лишь в том случае, если сам наследник не в состоянии осуществить свои права, потому что его уже нет в живых. Поэтому законодатель допускает, что в случае смерти наследника до открытия наследства, т.е. до кончины наследодателя, его место займет его наследник (или наследники).

Субъектами наследования по праву представления признаются лишь указанные в законе потомки определенных наследников, призываемых в первую, вторую или третью очередь. В соответствии с этим по праву представления наследуют:

  • дети и другие потомки сыновей и дочерей наследодателя (внуки наследодателя и их потомки) в первую очередь;
  • дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) во вторую очередь;
  • дети дяди и тети наследодателя (двоюродные братья и сестры) в третью очередь.

Никакие другие наследники или их дети не имеют права наследования в порядке представления.

Наследование имущества и права

Посмертная передача имущества осуществляется после кончины наследодателя на основании завещания или согласно Закону РФ. Наследование имущества включает передачу прав собственности на материальные и нематериальные ценности умершего и его обязанности в отношении имущества.

В целом комплекс прав и обязанностей определяется, как наследственная масса. Не могут быть в нее включены вещи и права, имеющие принадлежность к личности завещателя.

Завещатель определяет правопреемника по своему усмотрению. В случае отсутствия завещания движимое и недвижимое имущество умершего переходит в распоряжение лиц, имеющих право на получение наследства.

Наследование собственности и прав не предполагает участия третьих лиц. Этот процесс непосредственный. Передача наследства осуществляется от наследодателя к правопреемнику. Третий участник процесса может появиться, когда прямой преемник отказался от своей части и передал имущество в собственность другому человеку.

Как вступить в наследство

Для того чтобы вступить в наследство, нужно подать о таком намерении в нотариальную контору.

Государственная нотариальная контора или частный нотариус должны быть расположены в нотариальном округе, в котором умерший был постоянно зарегистрирован по месту жительства.

Если место жительства неизвестно, то наследственное дело следует открывать там, где находится основная часть имущества, входящего в (чаще всего таковыми является земля или недвижимость). Что такое наследственное имущество и что входит в его состав, можно узнать, проконсультировавшись с юристом или прочитав об этом ниже.

Нотариус рассмотрит поданные заявителем документы, установит родственные связи с умершим и определит очередность наследования. Также будет выявлена наследственная масса, то есть все имущество и имущественные права, принадлежавшие умершему на праве собственности. Закончится процесс вступления в наследство выдачей наследникам . Более подробно весь процесс описан нами в статье « ».

Распределение наследства между наследниками первой очереди. Доли

Мы уже касались этого вопроса в предыдущих разделах. Теперь обобщим всю информацию о законодательных нормах и подведем итог:

  • Наследство делится поровну между всеми представителями первой очереди
  • Если среди наследников первой очереди присутствует супруг наследодателя, вначале из всего имущества выделяется «супружеская половина» (условно говоря, та часть, что супруг получил бы при разводе). После этого супруг участвует в дележе оставшейся части наследства на равных с остальным наследниками основаниях
  • Если наследник первой очереди один – он наследует единолично, полностью
  • Если наследников первой очереди нет, нетрудоспособный иждивенец может претендовать на 1/4 долю наследства
  • Наследники по праву представления получают долю прямого наследника первой очереди, который умер раньше наследодателя. Единственный наследник по праву представления имеет право на долю, такую же, как у всех наследников первой очереди. Если их несколько – они делят долю прямого наследника поровну.

Наследственное право в 2021 году: понятие, виды, принципы

Как в любой науке, отрасли или подотрасли права, выделяют основные понятия наследственного права. Они устанавливают и определяют терминологию, которой пользуются и теоретики, и практические специалисты. Среди основных понятий, конечно же, наследодатель и наследник. Именно эти лица являются основными субъектами, на регулирование действий которых направлено наследственное законодательство.

Наследодатель и наследники – это субъекты наследственного права. Именно они являются действующими лицами наследного правоотношения. В соответствии с законодательством, наследодателем может выступать только человек, независимо от его принадлежности к государству (гражданин, иностранец, лицо без гражданства). Юридические лица наследодателями быть не могут, ибо переход прав на их имущество связан с процедурой ликвидации или банкротства, а это другие гражданские взаимоотношения.

Юридические лица могут выступать в качестве наследников, но только в качестве наследников по завещанию. В отличие от физических лиц, которые наследуют как по завещанию, так и по закону.

Чтобы получить по наследству имущество, наследник должен обладать таким качеством, как наследственная правоспособность.

Немаловажную роль в наследственном праве играют лица, которые способствуют реализации последней воли человека – нотариус, исполнитель завещания (если такой назначен завещателем), свидетели, наследники, отказополучатели.

Важную роль в процессе играет нотариус. Его функция заключается не только в заверении подписи наследодателя, но и в разъяснении ему сути происходящего, последствий его действий, проверка психического и физического состояния человека (конечно же, только визуальная).

Любая теория или наука базируются на ряде убеждений, основных положений, которые называются принципами. Принципы наследственного права имеют упорядоченную структуру, хотя различные ученые и теоретики не сходятся в точном их количестве: можно встретить выделение пяти, шести и даже семи основных принципов. Гражданское законодательство не содержит конкретной статьи закона, в которой принципы были бы закреплены и сформулированы на высшем государственном уровне, поэтому их названия определены научным путем.

Например, принцип универсальности наследственного правопреемства означает, что все имущество умершего в полном объеме переходит к его преемникам в один момент. При этом права сопровождаются обязанностями, если таковые были у покойного. О такой универсальности говорили еще юристы Древнего Рима, однако, в отличие от них, российское законодательство справедливо ограничило обязанности правопреемника объемом полученных прав.

Читайте также:  Как оформить дарственную на гараж через МФЦ

Принцип наследственного права, предполагающий, что завещатель может свободно по собственному усмотрению распорядиться принадлежащим ему имуществом или его частью, или не оставить никаких распоряжений на случай своей смерти, – это так называемый принцип свободы завещания. В соответствии с ним человек может не только определить круг лиц, которые могут на что-то рассчитывать после его смерти, но и наделить их имуществом или правами в любых долях и с возложением любых обязанностей.

Этапы развития наследственного права в России обычно связывают с периодами развития государства и государственности. Обычно исчисление начинают с Древней Руси и нормативного документа, именуемого «Русской правдой», который систематизировал и упорядочил традиции наследования (родственники были определены как единственные возможные наследники).

Ученые выделяют период XV-XVIII веков как достаточно стабильный и эволюционный, после которого динамичность исторических событий повлекла за собой быструю смену наследственных этапов: дореволюционный, советский и современный.

Современный этап также характеризуется стабильностью, поэтому новое в наследственном праве 2017 года затрагивает деятельность только регистрационных органов.

Существует два основных способа, с помощью которых наследодатель имеет право передать нажитое им имущество в другие руки. Он может решить, кому какие вещи достанутся самостоятельно или доверить это действие закону (ст. 1111 ГК РФ).

Этот способ наследования используется, если умерший не пожелал или не успел оставить завещательного документа (ст. 1141 ГК РФ). Тогда распределением имеющегося имущества будет заниматься нотариус в соответствии с законом.

По существующим в России правилам все родственники умершего делятся на восемь категорий (очередей) по степени родства. Наибольшую вероятность для наследования имеют самые близкие родственники (родители, дети, супруги).

Переход прав к остальным лицам будет осуществляться в порядке очерёдности, если предыдущие претенденты откажутся от своей доли, либо будут мертвы к моменту открытия наследства (подробнее про открытие и принятие наследства читайте тут).

Для получения части имущество необходимо представить документы, подтверждающие родство с умершим.

Если у усопшего нет родственников и претендентов на наследство ни по закону, ни по завещанию, то оно в полной мере переходит во владение государства.

Внимание! Существует также третье основание для наследования – судебное решение. Оно проявляется только в том случае, если в процессе передачи имущества возникают какие-либо сложности.

Например, человек пропускает свой срок для написания заявления в нотариат, или между родственниками возникают споры по поводу размера долей, либо появляются недостойные наследники, которых необходимо отстранить от своей доли.

Основной задачей института гражданского законодательства является регулирование общественных отношений, возникающих в связи с переходом имущества умершего гражданина к другим лицам.

Нормы и способы, регулирующие данные отношения, а также особенности их возникновения, понятие и основания наследования, круг их применения, сосредоточены в части третьей ГК РФ. Здесь также содержится порядок наследования имущества нетрудоспособными гражданами и иждивенцами, особенности признания их наследниками и т.д.

Наследственное право регулирует и те отношения, которые, как подсказывает их общая характеристика, наследственными не являются. Сюда относятся отношения по разделу имущества, составление завещания и т.д. При этом моментом возникновения наследственных отношений, имеющих юридическое значение, будет являться время смерти наследодателя. Место открытия наследства будет зависеть от места регистрации умершего либо от места нахождения основной части имущества, входящей в состав наследства.

Предусмотренные ГК РФ основания для наследования являются обязательным условием возникновения наследственных отношений. К ним предъявляются строгие правовые требования. Например, завещание как основание наследования станет правомерным лишь тогда, когда порядок составления документа и все общие требования будут соблюдены. По закону нетрудоспособными гражданами либо иждивенцами могут быть составлены завещания.

Дети до 18 лет входят в социально незащищённую категорию граждан, поэтому их права государство охраняет крайне тщательно. Они имеют обязательную долю при наследовании, которая не может быть отменена наследодателем или другими претендентами на имущество (ст. 1167 ГК РФ).

Дети до 14 лет не могут сами принимать решения и подавать заявления, поэтому за них это делают опекуны или родители. Если ребёнку исполнилось 14, то он может сам визировать документы, которые подают за него взрослые и должен быть в обязательном порядке ознакомлен с ними.

Если несовершеннолетний является эмансипированным или вступил в брак, то он имеет право сам получать имущество в наследство.

При принятии решений несовершеннолетним обязательно должны принимать участие органы опеки, отказаться от своей доли наследства до 18 лет он не может.

Важно знать и другую информацию о наследстве:

  • время и место открытия;
  • фактическое принятие.

К числу главных оснований для данного типа наследования относятся родство и дееспособность. Согласно наследственному праву есть причина, отменяющая первое условие, делая его недостаточным, если первоочередной родственник не попадает в круг обязательных. Это завещание. Форсировать данное препятствие можно, если преемник:

  1. Отказался от наследования.
  2. Признан недостойным.
  3. Отписал долю добровольно.
  4. Принудил к этому завещателя.

Смерть правопреемника не может быть достаточным основанием, так как его наследники не всегда являются родственниками усопшего. В данном случае уже его наследопреемники претендуют на имущество по закону. В остальных случаях наследуемая масса распределяется среди кровных родственников.

Время и место открытия наследства

Время открытия наследства

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения при наступлении определенных юридических фактов:

а) смерти гражданина;

б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим.

До наступления указанных событий можно говорить только о возможных наследниках, которые никаких требований на наследство предъявлять не могут.

Момент смерти устанавливается на основании определенной совокупности биологических показателей, свидетельствующих о наличии необратимых изменений в организме человека. Таким образом, так называемая клиническая смерть или ситуации, когда жизнь человека поддерживается с помощью специальных аппаратов (искусственного дыхания, кровообращения и т.д.) не охватываются понятием смерти.

Обычно факт смерти устанавливается на основании медико-биологических данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом ЗАГСа, однако он может быть установлен и в судебном порядке. В последнем случае в судебном решении должны быть указаны причины, по которым органы ЗАГСа отказывали в регистрации события смерти и те доказательства, которые подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. При этом не требуется соблюдения сроков, предусмотренных для объявления лица умершим. Поэтому заинтересованные лица могут в любое время обратиться с соответствующим заявлением в суд. В соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» решение суда об установлении факта смерти, вступившее в законную силу, является основанием для государственной регистрации смерти.

Открытие наследства всегда происходит в определенном месте и в определенное время.

Исходя из ст. 1113 ГК временем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Это решение суда должно быть зарегистрировано в органах ЗАГС и там же получено свидетельство о смерти. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели — день, указанный в решении суда.

Вопрос о времени открытия наследства является важным, поскольку с ним связано определение:

а) состава наследства;

б) сроков на принятие или отказа от наследства;

в) сроков на предъявление претензий к кредиторам;

г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;

д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

е) законодательства, которым следует руководствоваться.

Важно подчеркнуть, что временем открытия наследства является именно день, а не час или минута смерти. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Таким образом, между лицами, связанными между собой родственными или брачными связями, либо когда один из них является наследником по завещанию другого и умершими в пределах одних календарных суток, пусть даже и с разрывом во времени 15-20 часов, правопреемство не возникает, т.е. наследство открывается после каждого из них. В то же время, если одно лицо умерло, допустим в 23 часа 55 минут (указанное обстоятельство подтверждено соответствующей медицинской справкой), а второе — в 0 часов 5 минут следующего дня, что также подтверждается соответствующим документом, возникает наследственное правопреемство и в соответствии с правилами о наследственной трансмиссии имущество первого гражданина будет наследоваться наследниками второго.

Граждане, связанные друг с другом брачными и родственными узами (т.е. являющиеся в другой ситуации наследниками либо по закону, либо по завещанию) и умершие в один день (коммориенты — в буквальном переводе умирающие одновременно), считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга.

Вместе с тем, возможны ситуации, когда значение имеет не только день, но и час открытия наследства. Допустим, в тот же самый день, но до или после момента наступления смерти прекращается родственная или семейная связь, являющаяся основанием для призвания к наследованию (усыновление, развод и т.д.) Возникает вопрос о том, нужно ли включать соответствующее лицо в число наследников (например, в случае смерти наследодателя в тот же день было вынесено решение об усыновлении его ребенка или им ребенка). Решение этого вопроса зависит от того, произошло ли это событие до или после момента смерти.

Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством о смерти, которое выдается органами записи актов гражданского состояния (далее — органами ЗАГС), либо извещением или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны РФ или другим компетентным органом.

Читайте также:  Какие выплаты положены при рождении третьего ребенка в 2024 в Красноярском крае

Факт смерти, как и день смерти подтверждаются свидетельством о смерти, выдаваемым органом ЗАГС. При одновременной смерти завещателя и назначенного наследника по завещанию наследование не наступает. Такое завещание не порождает юридических последствий.

Место открытия наследства

Согласно ст. 1115 ГК местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, а если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной ценности.

Наиболее ценная часть и ценность наследственного имущества являются оценочными понятиями и в случае возникновения спора вопрос может быть решен в судебном порядке при помощи проведения экспертизы.

Место жительства определяется как место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК). При этом местом открытия наследства является не определенная местность, а пределы данного города или населенного пункта. При определении места жительства учитывается регистрация по месту жительства. С местом жительства связано предположение, что гражданин всегда присутствует в определенном месте, хотя бы в данный момент этого фактически и не было.

Место смерти наследодателя и место открытия наследства могут не совпадать в случае смерти наследодателя вне места его постоянного жительства (командировка, служба в армии т.д.), а также при отсутствии постоянного места жительства.

В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию, имущество умершего переходит в собственность Российской Федерации. Такое имущество именуется выморочным. С определенной долей условности Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по закону.

Также имущество поступает в собственность Российской Федерации, когда, во-первых, наследники не имеют права наследовать; во-вторых, наследники отстранены от наследования; в-третьих, никто из наследников не принял наследство; в-четвертых, все наследники отказались от наследства без указания, что отказываются в пользу другого наследника.

Сгласно п.2 ст. 1151 ГК Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, — в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Летом 2018 года был принят и одобрен Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации».

Разработчики проекта данного Федерального закона объяснили необходимость его принятия тем, что он: «нацелен на расширение возможностей наследодателя при выражении им завещательных распоряжений за счет введения в Гражданский кодекс РФ правил о совместном завещании и наследственном договоре» [[51]].

Таким образом, с 1 июня 2019 года в гражданском законодательстве нашей страны появятся ранее не известные отечественному праву, институты наследственного договора и совместного завещания супругов.

Наследственный договор станет третьим основанием принятия наследства, помимо наследования по завещанию и наследования по закону.

Как говорится об этом в законе, наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный договор).

Представляется неправильным называть гражданина, заключающего наследственный договор относительно своего имущества, наследодателем, поскольку на момент его составления он жив и не может выступать в качестве наследодателя. Статус наследодателя он приобретает после открытия наследства, будучи умершим.

Ранее, а именно в 2013 году, уже предпринималась попытка ввести в ГК РФ понятие «наследственный договор» [[52]], в котором депутаты, выступивший с данной инициативой – Савченко О.В. и Ильясов Р.С. называют сторонами: вместо наследодателя – отчуждателем, вместо наследников или других лиц – приобретателями.

Мы солидарны с такой точкой зрения. Правильным будет заменить названия сторон договора.

Следовательно, теперь распорядиться на случай смерти будет возможно не только завещанием, но и наследственным договором, к которому будут применяться правила Кодекса о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора. Значит, в договоре наследодатель сможет реализовывать те же свободы, что и в завещании: назначить душеприказчика, включить завещательный отказ или возложение, и т.д.

Количество норм, касающихся наследственного договора невелико, и отсутствие некоторых вызывает вопросы или сомнения. Так, наследственный договор должен быть подписан каждой из сторон наследственного договора и подлежит нотариальному удостоверению и видеофиксации (если стороны не проявили отказ).

Следующее, что вызывает опасения для практического применения, это положение о том, что после заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом своей волей и в своем интересе, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя. Соглашение об ином ничтожно [[53]].

То есть, для будущего наследодателя, это положение не влечет последствий: он по-прежнему вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Это и понятно, ведь он, как собственник, имеет абсолютное право на свое имущество. Но, для будущих наследников здесь кроется некий риск.

Мы знаем, что есть такое понятие, как недостойный наследник, но теперь, думается, законодателю предстоит ответить на вопрос: как защитить интересы наследников от недобропорядочного наследодателя, решившего совершить такие действия по распоряжению объектом договора для того, чтобы ущемить интересы или права наследника по договору?

Хотя возможны и такие ситуации, при которых будущий наследодатель будет совершать такие действия не с целью причинить ущерб, а просто потому, что так хочет или этого требуют обстоятельства, притом не отказываясь от наследственного договора.

Например, наследственным договором предусмотрены некоторые условия, исполнение которых в будущем должно гарантировать лицу получение наследства. На протяжении какого-то времени лицо следует этим условиям, а наследодатель вдруг решает реализовать имущество, выступающее объектом договора и после смерти последнего, наследнику ничего не переходит. Как быть с понесенными им убытками и нарушенными интересами?

Другой пример: «Если одно имущество наследодателя явилось предметом нескольких наследственных договоров, заключенных с разными лицами, в случае принятия ими наследства подлежит применению тот наследственный договор, который был заключен ранее» [[54]]. Стоит ли считаться с нарушенными интересами несостоявшихся наследников, и если да, то каким образом?

Как один из вариантов, мы предлагаем в обязательном порядке включать в договор данный параграф, знакомить с ним сторону (приобретателя) под запись, в качестве обязательного условия заключения наследственного договора.

Кроме того, следует разработать положение, относящее отчуждение объекта договора к существенным изменениям обстоятельств, что является поводом для изменения или расторжения данного договора (см. абзац ниже), и обязывающее наследодателя возместить убытки наследнику за все время исполнения им условий договора. К тому же, обязать наследодателя оповещать наследников по договору об отчуждении имущества.

Изменение или расторжение наследственного договора допускается только при жизни сторон этого договора по соглашению его сторон или на основании решения суда в связи с существенным изменением обстоятельств, в том числе в связи с выявившейся возможностью призвания к наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Для наследственного договора предусмотрена единственная форма совершения – нотариально удостоверенная.

Наследодатель вправе совершить в любое время односторонний отказ от наследственного договора путем уведомления всех сторон наследственного договора о таком отказе. При этом он обязан возместить другим сторонам наследственного договора убытки, которые возникли у них в связи с его исполнением к моменту получения копии уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора.

Другие стороны наследственного договора вправе совершить односторонний отказ от наследственного договора в порядке, предусмотренном законом или наследственным договором.

Исходя из этого, следует, что законодатель предоставляет возможность сторонам самим определять условия договора, а, значит, во исполнение интересов обеих сторон они должны ответственно подойти к определению условий договора, особенно, что касается вопроса: при каких обстоятельствах и на каких условиях возможно изменение или расторжение договора.

Отдельно законопроект выделяет наследственные договоры супругов, распространяет на них правила о прекращении совместного завещания в связи с прекращением (недействительностью) брака до смерти одного из супругов и допускает возможность включения в договор условий о перераспределении общего имущества в случае смерти одного из супругов [[55]], или имущества каждого из них в случае смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно, к пережившему супругу или к иным лицам, а также определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если это не нарушает прав третьих лиц.

Наследственный договор супругов отменяет действие совершенного до заключения этого наследственного договора совместного завещания супругов. Тем самым, законодатель определил решающую роль наследственного договора перед завещанием.

Помимо высказанных нами недочетов наследственного договора, будет справедливо привести ряд положительных моментов.

В первую очередь, наследственный договор наиболее важен для будущего наследодателя, особенно, если ему необходима посторонняя помощь, а также финансовое обеспечение. Благодаря договору он может получить и то и другое: получая необходимую помощь от наследников и продолжая пользоваться имуществом на праве собственности.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *